专利权与著作权的区别
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知识产权包括哪些知识产权是指人们在创造知识、技术、文化、艺术、商业等领域中所享有的法律保护的权益。
它包括以下几个方面:1. 专利:专利是一种通过法律手段保护发明者对于其发明所享有的独占权利。
专利可以包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利等。
发明专利对于新颖、有创造性和可实施的技术发明给予保护,实用新型专利对于产品的新型结构或组织形式给予保护,外观设计专利对于产品的外观给予保护。
2. 商标:商标是用于区别企业的商品和服务并体现其来源的标志。
商标可以是文字、图形、字母、数字、声音、颜色、立体标志等。
通过注册商标,企业可以获得对其商标的独占使用权。
3. 著作权:著作权是对于作者在文学、艺术、科学领域的作品所享有的权利。
它包括文学作品、音乐作品、美术作品、摄影作品、电影作品、软件等。
著作权保护的是作品的表达形式而不是其中的思想。
4. 商业秘密:商业秘密是企业的商业信息,包括技术知识、工艺、经营策略、销售渠道、客户信息等。
商业秘密不公开,能够给企业带来经济利益,并且企业采取合理的保密措施来保护。
5. 次级知识产权:次级知识产权包括与知识产权相关的其他权益,如域名、集成电路布图设计、新品种植物权等,在特定的领域里也能够提供一定的保护。
附件列表:1. 专利法律文件:包括《专利法》和相关实施细则。
2. 商标法律文件:包括《商标法》和相关实施细则。
3. 著作权法律文件:包括《著作权法》和相关实施细则。
法律名词及注释:1. 专利:即专利权,是指对于发明、实用新型和外观设计所享有的独占性权利。
发明专利要求发明是新颖、有创造性并可实施的。
2. 商标:商标是为区别商品或服务而使用的图形、文字,以及以其组合方式所体现出的特殊修饰。
3. 著作权:著作权是指作者对其作品的独占性权利,包括复制权、发行权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权等。
4. 商业秘密:指企业的商业信息,包括技术知识、经营策略、销售渠道、客户信息和其他商业信息等。
著作权与知识产权的关系解析著作权和知识产权是当今社会上备受关注的话题,它们两者之间存在紧密的联系。
本文将对著作权和知识产权的概念进行解析,并探讨它们之间的关系。
一、著作权的概念和特点著作权是指个人或团体对其所创作的作品享有的权利。
这些作品可以是文学、艺术、科学等领域的创作,如文学作品、音乐作品、绘画作品等。
著作权是法律赋予作者的权利,保护作者对其作品的劳动成果享有独立的权益。
著作权具有以下特点:1. 创造性:著作权保护的是思想、智力创造的成果,要求作品具有一定的创造性。
2. 原创性:著作权保护的作品必须是原创的,不能抄袭他人的作品。
3. 抽象性:著作权是对作品的保护,不包括对作品所承载的实物的保护。
二、知识产权的概念和种类知识产权是指对知识和创新成果所享有的专有权利。
知识产权的范围包括著作权、专利权、商标权、商业秘密等。
它们的共同点是对创新和知识创造者的劳动成果进行保护,鼓励和激励创新。
不同种类的知识产权具有不同的特点:1. 著作权:保护作品的创作,注重保护作者的精神劳动权益。
2. 专利权:保护新技术、新产品的创新,为发明者提供独占权。
3. 商标权:保护商品的标识和商号,确保消费者能够识别和辨认商品的来源。
4. 商业秘密:保护经营者的商业信息和技术,防止其被不正当竞争者获取。
三、著作权与知识产权的关系著作权是知识产权的重要组成部分,它们之间存在着紧密的联系和互相促进的关系。
首先,著作权作为知识产权的一类,是知识产权法律体系中的一个重要领域。
它保护创作性作品的权益,鼓励创作者的创新和创造力。
其次,著作权的保护范围和核心理念也是知识产权的核心之一。
著作权法的出发点是保护作者的思想和智力劳动成果,为创作者提供创作的积极性和创作的自由空间。
此外,著作权的保护对于知识产权的发展和创新也具有重要的促进作用。
著作权的保护为创作者提供了对其作品的独占权利,鼓励他们进行更多的创造性工作,从而为社会的科技进步、文化发展和经济繁荣做出贡献。
软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。
专利是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。
了解了软件著作权和专利的定义之后,那么,软件著作权和专利有什么区别?下面来看看软件著作权和专利的区别。
1.法律依据不同(1)软件的著作权保护依据《著作权法》、《计算机软件保护条例》;(2)软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请若干问题”。
2.申请方式不同(1)软件版权代码写完就自然受到保护,不需要经过审核,提交材料符合规范就可以获得;(2)软件专利需要经过形式审查和实际审查,要满足新颖性、创造性、实用性等诸多要求,才能够受到保护。
3.简易程度不同(1)软件著作权获权简单,维权简单,保护力度弱,产生的效益通常是收取授权费用;(2)软件专利获权困难,维权复杂,保护力度强,产生的效益不仅可以打击竞争对手,还隐性地促进企业内技术的研发。
著作权权属1.通过登记机构的定期公告,可以向社会宣传自己的产品。
2.在进行软件版权贸易时,认证将使您的软件作品价值倍增。
3.在发生软件著作权争议时,如果不经登记,著作权人很难举证说明作品完成的时间以及所有人。
4.合法在我国境内经营或者销售该软件产品,并可以出版发行。
5.在进行软件产品登记的时候可以作为自主知识产权的证明材料。
6.在进行软件企业认定和高新技术企业认定时可以作为自主开发或拥有知识产权的软件产品的证明材料。
专利制度的宗旨专利制度旨在保护技术能够享受到独占性、排他性的权利,权利人之外的任何主体使用专利,都必须通过专利权人的授权许可才能获得使用权。
随着法律制度的不断完善,专利的使用呈现出多样化趋势,专利无效、专利撤销、过期专利等一一被列入专利法律范畴。
只有充分的认识诸如此类的法律制度,才能充分的利用专利资源,为企业实现更多的经济价值。
论述题:专利权与著作权的联系和区别著作权是指著作权人对其作品依法享有的专有权利;专利权是指专利权人对技术发明成果依法享有的专有权利。
下面将在权利的主体客体、权项、取得、期限、归属、行使和限制等方面阐述。
专利权与著作权的主体是著作权人和专利权人,但是客体存在一定差异,即两种权利保护的对象不同。
专利权保护的是发生在工业生产领域、产品技术方案的发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型;著作权保护的是作品(主要涉及文学、艺术领域的作者思想、情感和观点)的表现形式,不保护思想、情感和观点等作品内容本身。
专利权与著作权的客体第二个不同点在于,著作权法只要求作品具有独创性,可以保护两部主题内容相同的作品,但专利权要求作品的新颖性和创造性,不会保护主题内容相同的两个发明创造。
专利权与著作权的权项有差异。
我国《专利法》规定,专利权人的财产权利只要有:实施权(制造、使用、许诺销售、销售、进口);处分权(许可、转让、质押、放弃);标记权。
人身权利主要有:署名权和获得奖励荣誉的权利。
著作权里的著作人身权内容更多,有发表权、署名权、修改权、保护作品完整权。
财产权的权限范围更广。
但是在权项的义务方面,专利权明显多过著作权。
《专利法》规定,专利权人要按规定激纳专利年费和其他费用,给予职务发明人或设计人奖励和报酬的义务,并要接受国家在一定范围内推广应用的义务。
专利权与著作权的取得方式差别很大。
著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须注册登记手续,专利必须采取国家行政授权的方法确定权利人。
专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
专利权与著作权保护期限不同。
著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上死后的50年(集体作品另外考虑);专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
专利权与著作权的归属比较一致,一般来说专利权归属于专利权人,著作权归属于作者(职务作品、合作作品、委托作品等另外考虑)。
知识产权包括哪些权利知识产权包括以下几个权利:1.专利权:专利权是一种授予发明者在一定时间内对其发明享有排他性权利的权利。
它包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利等。
2.商标权:商标权是指商标所有者对其商标使用的专有权利。
商标包括文字、图形、标志、标识、颜色、声音等特征,用于区别某个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务。
3.著作权:著作权是指作者对其创作的文学、艺术、科学作品和软件的独立使用权。
包括文学作品、音乐作品、戏剧作品、美术作品、摄影作品、建筑作品、电影作品、音像制品、计算机软件等。
4.商业秘密:商业秘密是一种与商业活动相关的具有经济价值的商业信息,未经权利人许可不得被他人使用、披露或者获取。
包括技术秘密、管理秘密、商务秘密、客户秘密等。
5.集成电路布图设计权:集成电路布图设计权是指对集成电路布图设计的独立使用权。
集成电路布图设计是指在固定或可变的表达方式上表达出具有功能的元件之间的连线和连接的各种平面形状。
6.植物新品种权:植物新品种权是指对培育、发现的新植物品种的独占权利。
包括植物新品种的培育者或发现者享有的权益。
附件:本文档不涉及附件。
法律名词及注释:1.发明专利:指对于产品的新的技术、工艺方案的技术解决方案。
2.实用新型专利:指对产品的形状、结构等新的技术方案的保护。
3.外观设计专利:指对产品的外形、图案等视觉效果进行的保护。
4.商标:指用于表示商品或者服务的图形、文字,以及由其组成的组合。
5.著作权:指作者对其创作的文学、艺术、科学作品享有的权利。
6.商业秘密:指企业以不为人知的经营信息为财产的一种。
7.集成电路布图设计权:指对集成电路布图设计的独立使用权。
8.植物新品种权:指对新育成的、经过确定、具有生殖能力的新植物品种的独占权。
著作权与专利权的比较与权利选择著作权和专利权是两种不同的知识产权形式,它们分别适用于不同的创作和发明领域。
本文将比较著作权与专利权,并讨论在不同情况下的权利选择。
一、著作权和专利权的含义及范围1. 著作权著作权是指对于创作的文学、艺术和科学作品所享有的权利。
这些作品包括文学作品、音乐作品、艺术作品、建筑设计、软件等。
著作权的保护范围包括作品的复制、发行、展示、表演、广播、修改、翻译等权利。
2. 专利权专利权是指对于发明的技术性解决方案所享有的权利。
专利权主要适用于新颖、有创造性和可实施的发明。
专利权的保护范围包括对于发明的制造、使用、销售、进口等权利。
二、著作权与专利权的比较1. 内容差异著作权保护的是创作的表达方式和思想,涵盖了广泛的文化和艺术领域。
而专利权则主要保护的是技术性解决方案和发明创造,主要涉及工业和科学领域。
2. 获得条件差异著作权自创作完成即自然产生,无需申请或登记。
而专利权则需要申请并通过专利局的审查,只有在审查通过后才能获得专利权保护。
3. 保护期限差异著作权的保护期限通常是作者终身加70年,而专利权的保护期则较短,一般为20年。
4. 权利的内容差异著作权主要保护的是著作的复制权、发行权等,而专利权包括了专利权人对于发明的专有制造、使用、销售权等。
5. 防御手段差异著作权可以通过著作权登记、著作权合同、授权许可等方式进行保护。
专利权则需要通过专利申请、审查和授权等手段来获得保护。
三、权利选择及适用场景1. 著作权适用场景著作权适用于文学、艺术、软件等创作性领域,适合于那些侧重于表达和传达思想的作品。
例如,小说、诗歌、音乐作品等都适用于著作权保护。
2. 专利权适用场景专利权适用于工程和科学等技术创新领域,适合于那些能够解决技术问题并具有创造性的发明。
例如,新型发明的机械装置、化学制剂等都适用于专利权保护。
4. 创作成果的选择当一个创作成果既具备了著作权的保护要求,又有可能满足专利权的保护要求时,权利人可以根据具体情况和需求来选择适当的保护方式。
专利保护与著作权保护的对比随着知识经济时代的到来,知识产权的保护成为各国关注的焦点。
在知识产权的范畴中,专利保护和著作权保护是两个重要的方面。
本文将对专利保护和著作权保护进行比较,分析其异同点,以及各自的应用范围和特点。
一、专利保护专利是一种授予发明者或者创造者对其发明或创作的独占权的法律制度。
专利保护的核心是保护技术创新和发明。
通过获得专利,发明者可以在一定时间内对其发明进行独占,从而获得利益回报,并鼓励更多的技术创新。
专利保护通常适用于发明、实用新型和外观设计等技术领域。
专利保护需要满足以下几个条件:首先,所申请的发明必须是新的,即不能在技术领域已经有公开的先验技术;其次,所申请的发明必须具有实用性,即能够在实际应用中产生效益;最后,所申请的发明必须具有创造性,即相对于已有技术有显著的进步或创新。
专利保护的优点在于可以确保技术创新者的利益,鼓励技术创新和发明活动的进行。
同时,专利的授予可以提供一定的市场竞争优势,确保研发成果的商业化和技术转化。
但是,专利保护也存在一些局限性,例如专利保护的时限有限,不同国家的专利制度存在差异,造成跨国申请和保护的困难。
二、著作权保护著作权是一种授予原创作者对其文学、艺术、音像制品等作品的独占权的法律制度。
著作权保护的核心在于保护文学艺术创作的自由和创作者的利益。
著作权包括对作品的复制权、发行权、表演权、放映权、广播权、信息传输权以及改编权等。
与专利保护相比,著作权保护更加广泛,适用于各种类型的创作,如文学作品、音乐作品、电影作品、软件程序等。
著作权可以通过登记注册或者作者原创证明等方式来确立,无需获得批准或授权。
一旦作品创作完成,即可享有著作权的保护。
著作权保护的优点在于保护创作者的创作权益和创造性劳动成果。
著作权的授予使得作者可以对作品进行独立控制和经济利用,鼓励创作的创意和创新。
与专利不同,著作权的保护期限通常较长,甚至可以延续到作者的一生加上其他几十年。
第二章著作权概述一、单项选择题1.世界上第一部著作权法是()。
A.1709年,英国的《安娜法令》B.1791年,法国的《表演权》C.1793年,法国的《作者权法》D.1910年,中国的《大清著作权律》2.下列法律中,在保护印刷出版者转为保护作者权利方面具有重要历史作用的是()。
A.法国1791年颁布的《表演权法》B.英国1709年颁布的《安娜法令》C.中国1990年颁布的《著作权法》D.法国1793年颁布的《作者权法》3.在我国,原始版权保护制度最早起源于()。
A.清代B.唐代C.宋代D.明代4.下列有关著作权与所有权的区别说法错误的是()。
A.所有权的标的是有体物B.著作权标的是无形的智力成果C.所有权的绝对性最为完整D.著作权在时间上受到限制,但在地域上不受限制5.下列不属于著作权与商标权区别的有()。
A.权利内容不同B.保护条件不同C.权利取得方式不同D.权利性质不同6.世界上第一部著作权法是()。
A.1709年,英国的《安娜法令》B.1791年,法国的《表演权法》C.1793年,法国的《作者权法》D.1910年,中国的《大清著作权律》7.下列法律中,在保护印刷出版者转为保护作者权利方面具有重要历史作用的是()。
A.法国1791年颁布的《表演权法》B.英国1709年颁布的《安娜法令》C.中国1990年颁布的《著作权法》D.法国1793年颁布的《作者权法》8.下列有关著作权与所有权的区别说法错误的是()。
A.所有权的标的是有体物B.著作权标的是无形的智力成果C.所有权的绝对性最为完整D.著作权在时间上受到限制,但在地域上不受限制9.下列不属于著作权与商标权区别的有()。
A.权利内容不同B.保护条件不同C.权利取得方式不同D.权利性质不同二、多项选择题1.下列关于著作权与专利权说法正确的是()。
A.专利权保护创造人的思想内容,著作权保护思想内容的表达形式B.专利权要求发明创造具有首创性,著作权要求作品具有独创性C.专利权采取国家行政授权的方式产生,著作权在大多数国家依创作完成而自动产生D.专利权主要发生在工业生产领域,著作权主要涉及文学艺术领域E.专利权、著作权既包括人身权利又包括财产权利2.下列关于著作权与专利权说法正确的是()。
政治知识产权知识点总结一、知识产权的概念和分类知识产权是指由人的智力创造出来的,具有独创性和经济价值的成果所带来的权利。
知识产权分为四类,即专利、商标、著作权和商业秘密。
1. 专利:专利是指由发明者对其发明所拥有的专有权利。
专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
专利的保护对象包括发明、实用新型和外观设计。
2. 商标:商标是指以图案、文字或者图文组合为标志的商业标识,用于区分商品或服务来源的商业标识。
商标的保护对象包括商标的外观和商标所代表的商业标识。
3. 著作权:著作权是指对文学、艺术、音乐、戏剧、电影等创作作品所拥有的权利。
著作权的保护对象包括著作本身和著作所产生的利益。
4. 商业秘密:商业秘密是指企业所拥有的经商绝密的技术、商业信息和技术信息等。
商业秘密的保护对象包括商业秘密的内容和商业秘密的利用。
二、知识产权的特点和作用知识产权具有以下几个特点:1. 知识产权具有独立性:知识产权是由人的智力创造出来的,因此具有独立性。
知识产权的独立性表现在其创造者对其所创造的成果所拥有的独立权利。
2. 知识产权具有可转让性:知识产权是一种可转让的权利,知识产权的持有人可以通过转让、许可、让与等方式将其所持有的知识产权权利转让给他人。
3. 知识产权具有保护性:知识产权具有对其所拥有的权利进行保护的功能,知识产权的持有人可以通过起诉、要求赔偿等方式来维护其所拥有的权利。
4. 知识产权具有限制性:知识产权是一种有限性的权利,知识产权的保护期限有限,一旦知识产权的保护期限届满,知识产权将失去其保护效力。
知识产权具有以下几个作用:1. 保护创新:知识产权的保护可以激励创新,激发创新者的创新热情和创新活力。
2. 促进经济发展:知识产权的保护可以促进技术进步和产业结构升级,推动经济发展。
3. 维护公平竞争:知识产权的保护可以维护公平竞争,保护市场秩序的正常运作。
4. 保护消费者权益:知识产权的保护可以保护消费者合法权益,提供优质的商品和服务。
著作权、商标权、专利权三者有何不同?著作权、商标权、专利权同属于知识产权,三者各司其职,有关联却各有特点,下面来看看它们之间有何不同之处。
1、商标和专利的客体不同:专利保护技术内容,包括发明、使用新型、外观设计。
商标保护商标本身,比如图形、文字、它们的组合或者立体商标。
2、商标和专利的保护期限不同:专利保护期有限,发明20年,新型和外观设计10年,到期不能续展。
商标保护10年,但是到期可以续展,因此只要每10年续展一次就可以无限期拥有商标独占使用权。
3、商标和专利的保护内容不同:专利保护不得制造、使用、许诺销售、销售、进口同该专利相同或近似的产品。
商标保护不得在同类商品上注册相同的商标,如果受保护的是驰名商标,他人即使是不同类商品也不能标注驰名商标。
4、商标和专利的申请程序不同:专利要向国家知识产权局专利局申请,经过初步审查(新型和外观)和实质审查(发明),最终授予专利权。
商标向国家工商总局商标局申请,经过初步审查,公告无异议后核准注册。
5、著作权和商标权在取得保护的方式上有所不同。
作品只要是各自独立完成,不论它们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护。
而商标权则不同,凡与注册的同类商品或类似商品的商标相同或近似的商品标识,依照各国的商标法往往不能取得专用权。
6、著作权与专利权存在以下区别:(1)著作权并不保护作品的思想,而只保护作品的表达方式。
而专利权所保护的是作者创造的思想内容。
如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产中实施这项技术。
这是思想内容与其表达方式的区别。
(2)著作权并不要求保护的作品是首创的,而只求它是独创的。
任何作品只要是独立创作的,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
商标、专利、版权分别保护的是什么?很多人在提到知识产权时会说“自己申请了和知识产权和商标权”这样类似的语言时,其实这是没有分清楚知识产权的外延和内含的关系。
知识产权分为商标权、专利权和著作权。
知识产权法著作权和专利权的保护知识产权法是为了保护创作者和发明家的权益而设立的法律体系。
其中,著作权和专利权是两个重要的组成部分。
本文将对著作权和专利权在知识产权法中的保护进行探讨。
一、著作权的保护著作权是指对文学、艺术和科学作品所享有的权利。
在知识产权法中,著作权的保护主要包括以下几个方面。
1. 著作权的对象范围著作权的对象包括文学作品、艺术作品、科学作品和软件等。
文学作品包括小说、散文、诗歌等,艺术作品包括绘画、雕塑、摄影等,科学作品包括科技论文、学术著作等。
著作权的保护对象应具有原创性和独创性。
2. 著作权的保护内容著作权的保护内容主要包括表达方式和思想内容两个方面。
表达方式是指作品的形式和结构,如文章的句子组织、画作的构图等;思想内容是指作品所蕴含的思想、观点和理论等。
著作权保护的核心在于保护作品的原创性和独创性。
3. 著作权的权利人著作权的权利人是指作品的作者或其合法继承人。
在合同关系中,著作权可以转让或许可,但权利人在著作权中的权益是不可剥夺的。
著作权的保护期限一般为作者终身加70年。
二、专利权的保护专利权是指对发明创造的独占权。
与著作权相比,专利权的保护更加注重技术发明和创新。
在知识产权法中,专利权的保护主要包括以下几个方面。
1. 专利权的对象范围专利权的对象主要为发明、实用新型和外观设计。
发明是指对产品或处理方式的技术方案的创造;实用新型是指对产品形状、构造等方面的改进;外观设计是指对产品外观形状、纹样等方面的设计。
专利权的保护对象应具有新颖性、创造性和实用性。
2. 专利权的保护内容专利权的保护内容主要包括技术方案和技术效果两个方面。
技术方案是指发明或实用新型的具体技术实现方式;技术效果是指发明或实用新型所产生的技术效果和经济效益。
专利权保护的核心在于保护技术创新和技术成果。
3. 专利权的权利人专利权的权利人是指发明人或其合法继承人。
与著作权不同,专利权在发明中可能涉及多方合作,因此,在合同关系中,专利权的归属和权益分配需要进行明确规定。
知识产权里包括商标权、专利权、商号权、著作权。
下面就这四项权利保护进行详细解析,希望对大家有所帮助。
商标权商标权是指商标主管机关依法授予商标所有人对其申请商标受国家法律保护的专有权。
商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合构成。
中国商标权的获得必须履行商标注册程序,而且实行申请在先原则。
商标是产业活动中的一种识别标志,所以商标权的作用主要在于维护产业活动中的秩序,与专利权的不同作用主要在于促进产业的发展不同。
专利权是指一项发明创造向国家专利局提出专利申请,经依法审查合格后,向专利申请人授予的在规定时间内对该项发明创造享有的专有权。
根据中国专利法,发明创造有三种类型,发明、实用新型和外观设计。
发明和实用新型专利被授予专利权后,专利权人对该项发明创造拥有独占权,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售和进口其专利产品。
外观设计专利权被授予后,任何单位和个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售和进口其专利产品。
未经专利权人许可,实施其专利即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。
当然,也存在不侵权的例外,比如先使用权和科研目的的使用等。
专利保护采取司法和行政执法“两条途径、平行运作、司法保障”的保护模式。
该地区行政保护采取巡回执法和联合执法的专利执法形式,集中力量,重点对群体侵权、反复侵权等严重扰乱专利法治环境的现象加大打击力度。
商号权即厂商名称权,是对自己已登记的商号(厂商名称、企业名称)不受他人妨害的一种使用权。
企业的商号权不能等同于个人的姓名权(人格权的一种)。
此外,如原产地名称、专有技术、反不正当竞争等也规定在巴黎公约中,但原产地名称不是智力成果,专有技术和不正当竞争只能由反不当竞争法保护,一般不列入知识产权的范围。
知识产权包括哪些知识产权是指个人或者组织创造的智力成果所享有的财产权益。
它包括多个方面,下面将对其进行详细的细化介绍。
一、专利权专利权是指对发明、实用新型和外观设计等技术成果的专有权利。
其中,发明专利适合于新颖且具有实际应用价值的创造性发明,实用新型专利适合于对现有技术的改进和创新,外观设计专利适合于产品外观形状、纹样等的独立创新。
1.1 发明专利发明专利是对发明技术的保护。
发明是指在技术领域中,对产品、方法或者其改进等进行独创性解决技术问题的技术方案。
发明专利的申请需满足以下条件:新颖性、创造性和实用性。
发明专利的保持期限普通为20年。
1.2 实用新型专利实用新型专利是对实用新型技术的保护。
实用新型是指对现有技术进行的技术改进或者部份变更而产生的新的实用性解决方案。
实用新型专利的申请需满足以下条件:新颖性、实用性和较进于现有技术的创造性。
实用新型专利的保持期限普通为10年。
1.3 外观设计专利外观设计专利是对产品外观形状、纹样等进行的保护。
外观设计专利的申请需满足以下条件:新颖性、非功能性和工业适合性。
外观设计专利的保持期限普通为10年。
二、商标权商标权是指对商标的专有使用权。
商标是使商品或者服务与其他商品或者服务区别开来的标识,包括文字、图形、字母、数字、颜色等。
商标可以是注册商标,也可以是未注册商标。
注册商标具有更强的法律保护力度。
2.1 注册商标注册商标是指在商标局进行登记注册并核准使用的商标。
注册商标的申请需满足以下条件:具有可辨认性、能够区分商品和服务、不与现有商标相混淆。
注册商标的保护期限普通为10年,可续展。
2.2 未注册商标未注册商标是指在市场上使用但未进行商标注册的商标。
未注册商标的保护主要依靠不正当竞争法进行维护。
三、著作权著作权是指对作品的独有权利。
作品可以是文学、艺术、科学以及其他知识领域的作品,包括文字、音乐、戏剧、摄影、绘画等表达形式。
3.1 文学作品文学作品包括小说、诗歌、散文、评论、戏剧、剧本等。
比较:著作权、商标权和专利权三者的不同大家对著作权、商标权和专利权有多少了解呢?他们三者有何不同?下文是比较三者的不同,希望对大家有所帮助!著作权既是版权。
商标权是商标专用权的简称,是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
专利权是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
那么,著作权和商标权,专利权有什么不同?(1)保护对象不同:著作权保护的是供人们欣赏、适用的作品,保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身;商标权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记;专利权保护的是发明创造。
属于思想/观点内容范围,保护发明、实用新型和外观设计三种类型。
(2)保护的条件和要求不同:著作权法可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性;商标法不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标;专利法不保护主题内容相同的两个发明创造。
(3)权利产生方式不同:著作权是自动生成的,创造完成就自动享有版权;商标权和专利权都必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
(4)权利内容不同:著作权的内容包括人身权和财产权两个方面;商标权内容包括专用权、禁止权、标示权、许可权、转让权等;专利权包括实施许可权、标示权、转让权等内容。
(5)权利保护期限不同:著作权中的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制,其他权利的保护期(除特殊作品外),如果是公民的作品为作者终生及其死亡后50年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日,如果是单位的作品则为发表后50年,截止于作品首次发表后第五十年的12月31日;商标权的保护期限为10年,从商标核准登记起计算,期满后可通过一定手续延伸保护期;专利权的保护分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
专利权、商标权、著作权、的异同如今,创业创新浪潮不断深入社会方方面面,而在信息技术不断发展过程中知识产权被侵犯的事件也时有发生。
李克强总理在今年夏季达沃斯论坛上也曾提到,“双创”需要知识产权得到严格保护。
那你了解知识产权的专利权、商标权、著作权的异同,知道创业中选择哪个保护自己的权益吗?一、什么是专利权、商标权、著作权?专利权,指专利权人对发明创造享有的专利权。
商标权是指商标所有人对其商标享有的专有权利。
著作权是指公民、法人和其他组织对所创作的文学、艺术和科学领城内的作品依法享有的专有权利。
二、专利权权、著作权和商标权的异同1、相似点:著作权与商标权同属知识产权,它们之间存在相似之处。
(1)客体的相似性、专有性:都是对于无形资产的一种作品的保护,法律规定主体行使权利。
(2)地域性和时间性特征,作品一般会有地域与时间的限制。
2、不同点:(1)取得权利的方式不同专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生专利权。
商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
著作权有自发性,世界上少数国家要求履行登记注册手续。
(2)权利的保护期限不同我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
我国《商标法》规定的商标权有效期为10年,但有连续续展的规定,这实际上是我国对商标权提供了无限期的保护。
我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
(3)客体不同专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新技术方案。
商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身。
申请注册的商标依法必须具有显著的特征,且用于商业用途。
著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的思想分享。
不同的权益对待不同类型的作品,我们应该合理了解这些权益的不同之处,保护好企业的知识产权。
著作权、专利权与商标权的异同和有关人身权利的差异摘要:人们习惯于将著作权和专利权、商标权进行对比,并因此将知识产权划分为两大部分,即文学艺术产权和工业产权。
其主要区别为著作权的人身权利色彩比较重,而工业产权很少有人身权利的内容。
关键字:著作权、专利权、商标权、人身权利一、相同点:著作权与专利权、商标权同属知识产权,它们之间有许多相同之处。
举其荦荦大者,有如下几个方面:①它们的客体都是无形的财产;②这些对知识产品的专有权利都是法律所赋予的;③它们都具有专有性、地域性和时间性特征。
二、不同点1.著作权与专利权的不同(1)取得权利的方式不同专利权只有当专利申请人向国家专利主管机关提出申请,并经该机关审批核准后,方能产生。
对于两个以上各自独立完成的内容相同或近似的发明申请,我国《专利法》规定,专利权授予在先申请人,有些国家专利法规定授予最先发明人。
而著作权则不然,世界上多数国宝,包括我国在内,则采取自动产生的原则,世界上只有少数国家要求履行登记注册手续。
著作权只强调作品表现形式的独创性。
因此,两个以上各自独立完成创作的作品,只要其思想内容的客观表达形式不同,即便思想内容雷同,也可以自动产生著作权。
(2)客体不同专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案,而著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
(3)权利的保护期限不同:我国《专利法》规定发明专利的保护期为20年,实用新型和外观设计专利的保护期均为10年,自申请之日起算。
而我国《著作权法》规定公民作品的著作财产权的保护期为作者终生及死后50年。
2.著作权与商标权的不同(1)取得权利的条件不同著作权依“自动保护”原则自动产生,不需办理任何法律手续,即可受到法律保护。
但商标权的取得必须由申请人申请,并获商标局核准注册方能产生。
(2)客体不同商标权的客体是区别同一商品或服务的不同生产者或经营者并表明商品或服务质量的商标标识本身,申请注册的商标依法必须具有显著的特征。
涉及著作权和专利权的典型案例一、案例背景在现代社会中,知识产权保护已经成为一个越来越重要的话题。
著作权和专利权是其中两个重要的方面。
在实际生活中,许多案例都涉及到了这两个方面。
本文将以一起典型案例为例,介绍著作权和专利权的基本概念、相关法律规定和具体应用。
二、案例描述某公司开发了一种新型电子产品,并申请了该产品的专利。
该产品的设计非常独特,能够有效地解决市场上其他同类产品存在的缺点,并且得到了消费者的广泛认可和好评。
但是,在市场上出现了一些仿冒品,它们与原始产品几乎一模一样,只有微小的区别。
这些仿冒品不仅侵犯了该公司的专利权,还可能侵犯了其著作权。
三、著作权和专利权概述1. 著作权著作权是指对于文学、艺术和科学作品享有的法律保护。
这些作品包括文字、音乐、绘画、雕塑等等。
根据《中华人民共和国著作权法》,著作权人享有复制、发行、出租、展览、表演等权利。
任何未经著作权人允许的侵犯行为都是违法的。
2. 专利权专利权是指对于某一项发明或实用新型的独占性使用权。
专利保护的是技术创新,而不是艺术创作。
根据《中华人民共和国专利法》,专利权人享有在其专利范围内排除他人从事生产、销售等活动的独占性使用权。
四、法律规定1. 侵犯著作权的行为根据《中华人民共和国著作权法》,以下行为都属于侵犯著作权:(1)未经著作权人许可,擅自复制、发行、出租、展览、表演等;(2)篡改或者变造已经发表的作品;(3)未经著作权人许可,将其作品演绎成其他形式;(4)未经著作权人许可,在信息网络上传播其作品。
2. 侵犯专利权的行为根据《中华人民共和国专利法》,以下行为都属于侵犯专利权:(1)未经专利权人许可,生产、销售、使用其专利产品;(2)未经专利权人许可,将其专利产品用于生产其他产品;(3)在其专利范围内制造、销售或者使用他人已经获得授权的同类产品。
五、案例分析1. 著作权侵犯在该公司的电子产品中,可能包含了一些具有著作权保护的内容,比如软件程序和设计图纸等。
知识产权与著作权的关系知识产权与著作权的关系一、知识产权的概念和种类知识产权是指个人或者组织依法享有的对其创造的智力成果的专有权利。
知识产权包括专利权、商标权、著作权、商业秘密等。
1. 专利权专利权是一种对发明家发明的技术解决方案的独占权利。
它保护发明人的技术成果在一定时间内只能由其享有,并且授权他人使用或者使用其发明,以期鼓励技术创新。
2. 商标权商标权是指商标注册人对其商标使用的专有权利。
商标是标识商品或者服务来源的标志,可以是文字、图形、颜色、声音等,商标权保护商标注册人对其商标的排他使用权。
3. 著作权著作权是指著作人就其的文学、艺术和科学作品享有的权利。
著作权保护文学作品、音乐作品、美术作品、电影作品、计算机软件等各种表现形式的作品。
4. 商业秘密商业秘密是指商业活动中有经济价值的技术信息、经营信息和商业信息等,具有保密性,并经采取合理的保密措施保护的秘密。
二、知识产权与著作权的关系1. 著作权是知识产权的一种重要形式著作权是知识产权中的一种,它保护了作者的作品在一定时间内的独占权利。
著作权包括了文学、艺术和科学作品等广泛的领域,它对作者的积极性起到了重要的激励和保护作用。
2. 著作权的内容和范围著作权包括了作品的署名权、发表权、修改权等权利。
在实际运用中,还可以通过许可、转让等方式进行经济利益的实现。
3. 著作权在法律中的地位和保护措施著作权在各国法律中都有明确规定和保护。
著作权法律的制定旨在保护作者的权益,鼓励创新和知识的传播,同时也为作品的合法使用提供了明确的法律规范。
4. 著作权与其他知识产权的关系著作权与专利权、商标权、商业秘密等其他知识产权相互关联。
例如,计算机软件是一种著作权作品,也可以通过专利申请来保护其技术方案。
三、附件本所涉及的附件如下:1. 《著作权法》全文2. 著作权登记申请表格3. 著作权侵权案例分析报告四、法律名词及注释1. 专利权:专利权是指对发明的技术解决方案享有的独占权利。
一、发明专利与著作权的区别有哪些1、保护的对象不同。
著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。
著作权客体较专利权广泛的多。
4、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。
著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。
相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
5、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。
相比之下,专利权具有较强的排他性。
如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
6、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
二、如何更好的保护知识产权1、认真实施专利权保护的法律法规、我国已颁布了许多保护专利权的法律法规、部门规章,以及一些相关的司法解释,如《专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等,不折不扣地贯彻实施专利权保护的各种法律法规,行政执法部门和司法机关要加大对专利侵权行为的惩处力度,使侵权人畏惧法律,侵权行为才能有效地受到遏制,体现出法律法规对专利权保护的作用。
专利权与著作权的区别
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本学期,经过了知识产权课的学习,了解了很多有关于知识产权的内容,也对知识产权的归属和保护有了明确的认识,本次作业将结合老师上课所讲内容和有关文献,简述一下专利权与著作权的区别。
根据相关内容表述可知,著作权,分为著作人格权与著作财产权。
其中著作人格权的内涵包括了公开发表权、姓名表示权及禁止他人以扭曲、变更方式,利用著作损害著作人名誉的权利。
著作财产权是无形的财产权,是基于人类智识所产生之权利,故属知识产权之一种,包括重制权、公开口述权、公开播送权、公开上映权、公开演出权、公开传输权、公开展示权、改作权、散布权、出租权等等。
著作权要保障的是思想的表达形式,而不是保护思想本身,在保障私人之财产权利益的同时,须兼顾文明之累积与知识之传播,算法、数学方法、技术或机器的设计均不属著作权所要保障的对象。
专利权,简称“专利”,是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
我国于1984年公布专利法,1985年公布该法的实施细则,对有关事项作了具体规定。
著作权与专利权的区别是什么? 根据老师的授课内容和相关文献概括得知一下五个基本不同之处:
(1)两者的保护对象不同
著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。
专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而深入到技术方案本身。
具体来讲,著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。
专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如发电机的发明、彩电,
冰箱的制造方法、跑车的外观设计等。
简而言之,也就是说保护的客体不同,专利权的客体是具有新颖性、创造性和实用性的解决某一实际问题的新的技术方案,而著作权的客体是文学、艺术和科学著述创作的客观表达形式。
(2)两者的保护条件和要求不同
著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。
而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。
这是“独创性”与“首创性”即两者保护条件的差异。
由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
(3)两种权利产生程序不同
世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。
而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。
专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。
也就是说著作权通常可以自动产生,不必
经过任何登记或审查程序;专利权则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
(4)两者的适用领域不同
著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。
而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。
(5)权利保护期限不同
我国《专利法》规定,对著作财产权的保护期一般是作者有生之年加上
死后的50年;专利权的保护期分别为发明专利20年,外观设计和实用新型10年,均从申请日起计算。
代理商标注册、商标变更,商标转让,商标复审,外观专利申请,知识产权代理,专利申请,著作版权申请认证,驰名商标协助办理。
以上就是有关著作权与专利权的区别,在日后的生活中,要自觉明确相关权利内容,尊重知识产权,保护自己的知识产权,尊重知识,尊重创造。